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segunda-feira, 18 de janeiro de 2021

Quanto tempo demora para dar busca e apreensão no veículo?

 

De um modo geral, o veículo pode ser apreendido caso o pagamento do financiamento esteja atrasado e o contrato possua a cláusula de alienação fiduciária.

 

A lei não estipula um prazo ou quantidade mínima de parcelas em atraso para ocorrer a busca e apreensão, entretanto deixa claro que há a possibilidade de apreensão do veículo a partir da primeira parcela em atraso.

 

Normalmente os credores costumam esperar um mínimo de três parcelas em atraso para dar entrada no processo de busca e apreensão do veículo com pedido liminar (urgente).

 

Desse modo, a decisão da liminar pode ser concedida em menos de 24h pelo juiz e, uma vez deferida, é expedido um mandado de busca e apreensão para que o Oficial de Justiça cumpra a ordem com urgência.


segunda-feira, 24 de agosto de 2020

TUTELAS PROVISÓRIAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar de maneira sucinta os institutos processuais das tutelas provisórias demonstrando os principais pontos que envolvem as discussões relativas às tutelas de urgência e evidência no atual diploma processualista.

 

1     DAS TUTELAS PROVISÓRIAS NO CPC: TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA

 

As tutelas provisórias estão previstas nos artigos 294 e seguintes do CPC. O Código de Processo Civil disciplinou as tutelas provisórias dividindo-as em tutela de urgência (art. 300 do CPC) e tutela de evidência (art. 311 do CPC). Insta salientar, que a tutela de urgência se subdivide em antecipada e cautelar.

No mais, é necessário compreender que as tutelas de urgência podem ser pleiteadas tanto em caráter antecedente, quanto em caráter incidental, conforme art. 294, parágrafo único do CPC. Por sua vez, a tutela de evidência, só pode ser pleiteada em caráter incidental.

Vale lembrar que conforme prevê o art. 295 do CPC, o requerimento das tutelas provisórias requeridas em caráter incidental, ou seja, durante o processo, independem de recolhimento de custas.

Além do mais, as tutelas provisórias deferidas podem a qualquer tempo ser revogadas ou modificadas e, ainda que haja a suspensão processual, permanecem válidas até decisão judicial em contrário, atendendo sempre ao princípio previsto no art. 93, IX da CF, que todas as decisões judiciais devem ser motivadas.

Vale mencionar, que para a concessão de uma tutela provisória é necessário que o pleito possibilite a conversão da tutela provisória ao status quo ante, tendo em vista, que o juiz deferi a tutela provisória, entretanto, somente posteriormente é analisado efetivamente o pedido, por isso a necessidade de possibilidade de retorno ao estado anterior.

É importante destacar, a possibilidade de responsabilização daquele que pleiteia uma tutela provisória e ao final do processo a tutela provisória se vê revogada.

Ainda nesse sentido, insta salientar, que caso o magistrado entenda ser necessário, antes de conceder a tutela provisória, pode este exigir caução real ou fidejussória, desde que não se trate de parte hipossuficiente.

Em suma, as tutelas provisórias tem por finalidade alcançar os efeitos da decisão final de um processo em momento antecedente ao que essa decisão aconteceria, entretanto, deve sempre preencher os requisitos necessários à essa concessão.

 

2     DA TUTELA DE URGÊNCIA

 

Como já mencionado, a tutela de urgência está prevista nos artigos 300 e seguintes do CPC. Tal modalidade subdivide-se em: tutela de urgência antecipada e tutela de urgência cautelar, podendo ainda, nas duas modalidades serem requeridas em caráter antecedente (inicialmente) ou incidental (durante o processo).

Para ser concedida necessita que seja demonstrado a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo devido a demora da prestação jurisdicional.

 

2.1 Da tutela de urgência antecipada

 

A tutela de urgência antecipada tem por finalidade assegurar a efetividade do direito material, por isso, deve ser demonstrado a urgência do pedido devido ao perigo de dano.

Tendo em vista, que muitas vezes a tutela jurisdicional tende a demorar para ser satisfeita, o legislador se viu na necessidade de criar o instituto da tutela de urgência antecipada, a fim de evitar um possível dano que não pode ser reparado por conta da demora processual.


2.1.1    Da estabilização da tutela de urgência antecipada

 

Caso seja concedido alguma tutela provisória, a parte prejudicada pela decisão interlocutória pode interpor recurso de agravo de instrumento frente à decisão, conforme possibilidade prevista no art. 1.015, I do CPC.

Entretanto, prevê o art. 304 do CPC, que pode ocorrer a estabilização dos efeitos da tutela de urgência antecipada, caso a parte contrária não recorra.

No mais, é válido mencionar que a estabilização da tutela de urgência antecipada foi uma inovação do Código de Processo Civil.

Importante destacar, que a concessão de uma tutela provisória não faz coisa julgada, entretanto, essa condição persiste enquanto não for revista, extinta, reformada ou considerada inválida.

Nesse contexto, caso ocorra a estabilização da tutela de urgência antecipada, devido a ausência de recurso pela parte interessada, é possível que a tutela concedida seja revista, reformada ou invalidada por meio de ação própria no prazo prescricional de 2 anos.

 

2.2 Da tutela de urgência cautelar

 

Por outro lado, importante destacar que a tutela de urgência cautelar tem por escopo assegurar o direito processual na hipótese de risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência cautelar possui caráter instrumental, tendo em vista que tem por finalidade garantir que o processo chegue ao final em condições de entregar o que está sendo pedido, ou seja, tem uma finalidade instrumental.

 

3     DA TUTELA DE EVIDÊNCIA

 

A tutela de evidência (art. 311 do CPC), ao contrário da tutela de urgência, não depende da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, a tutela de evidência só ocorre em caráter incidente, pois objetiva a antecipação da sentença de mérito sem necessariamente tutelar prestação jurisdicional de urgência.

Nesse contexto, para a concessão da tutela de evidência é necessário que o direito pleiteado seja evidente, por isso é perfeitamente cabível o pleito no sentido de adiantar a tutela jurisdicional.

Portanto, será concedido a tutela de evidência em quatro hipóteses:

a)    Ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte;

b)    As alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante;

c)    Se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

d)    A petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

 

CONCLUSÃO

 

Diante de todo o conteúdo explanado no decorrer deste estudo podemos concluir que as tutelas provisórias previstas no Código de Processo Civil possibilitam a antecipação de uma decisão judicial que seria tomada ao final do processo em momento processual anterior, podendo ocorrer de forma antecedente (antes do início do processo) ou incidental (no percurso do processo).

Além do mais, é muito importante compreender que as tutelas provisórias, como o próprio nome já diz, são tutelas não definitivas, que podem sofrer alteração. Mas, mesmo assim, são instrumentos processuais indispensáveis à atuação do advogado, haja vista, que permite a antecipação da decisão judicial naqueles casos que forem identificados os elementos necessários que permitem a sua concessão.

Por fim, notamos uma distinção extremamente teórica acerca dos institutos da tutela de urgência e da tutela de evidência encontrados no Código de Processo Civil, portanto, a compreensão do assunto torna-se fundamental para o alcance da tutela jurisdicional almejada.

 

 

REFERÊNCIAS

 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código Processo Civil. Diário Oficial da União, Brasília, 16 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 14 jun. 2020.

 

DIDIER JR., Fredie, Curso de Direito Processual Civil - v.1 - Reescrito com base no NOVO CPC, São Paulo, Jus Podium, 2016.

 

DIDIER JR., Fredie, Novo Código de Processo Civil de 2015 - Comparativo com o Código de 1973, 2ª edição, revisada, atualizada e ampliada, São Paulo, Jus Podium, 2016.

 

FURTADO, Fabrício, Ensaios, p. 195-196; Calmon de Passos, Comentários, 9. ed., n. 6.13, p. 73; Theodoro Jr, Tutela, p. 56.

 

NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado - 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016.

 

NEVES, Daniel Amorim Assumpção - Manual de Direito Processual Civil - Volume Único, 9ª edição, Salvador, Jus Podium, 2017.


quinta-feira, 17 de outubro de 2019

Princípio do Contraditório no Novo CPC

Se você digitar a palavra “contraditório” no instrumento de busca dentro do texto do CPC vigente, irá encontrar apenas uma ocorrência, qual seja: no atual artigo 536, que trata dos embargos de declaração, os quais deverão ser “opostos, no prazo de 05 dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omisso, não estando sujeitos a preparo”.

Como se percebe, dentro desse contexto, o termo “contraditório” aparece em seu sentido adjetivo, e não substantivo. Não há, portanto, menção expressa ao princípio do contraditório no CPC de 1973, talvez pelo momento histórico que se passava à época.

No texto do Novo CPC a situação se inverte: no artigo dedicado aos embargos declaratórios, utiliza-se a expressão “eliminar contradição” (art. 1.022, I); e o termo “contraditório” é utilizado apenas em seu sentido substantivo, em todas as 07 situações nas quais aparece.

Vejamos cada uma delas.

Logo no início do texto, no artigo 7º, é ressaltada a igualdade entre as partes, a paridade de tratamento e de armas para o litígio, devendo o juiz zelar pelo efetivo contraditório. Oportuna e adequada a consagração do princípio do contraditório na Parte Geral do Novo CPC, no papel de norma informadora de toda a nova sistemática processual, a demonstrar também conformidade em relação ao Texto Constitucional de 1988.

No artigo 98, §1º, inciso VIII, que trata da gratuidade da justiça, é destacado que ela compreende também os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório. A parte final do dispositivo deixa claro, pois, de forma feliz, que se trata de um rol meramente exemplificativo, a exigir dos operadores do direito, e principalmente do magistrado, sensibilidade em relação aos que, de fato, têm direito à gratuidade.

Tratando dos vícios da sentença de mérito proferida sem a integração do contraditório, o artigo 115 do Novo CPC distingue situações de nulidade e ineficácia, a depender do tipo de litisconsórcio necessário existente: se unitário (no qual a decisão deve ser uniforme em relação a todos os litisconsortes), a sentença será nula; se simples, ineficaz apenas em relação ao que não foi citado.

No artigo 329, inciso II, o Novo CPC indica a forma de respeito ao princípio do contraditório: até a fase de saneamento do processo, o autor poderá, com o consentimento do réu, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, ocasião na qual, em obediência ao contraditório, o réu poderá se manifestar no prazo mínimo de 15 dias e ainda requerer prova suplementar.

No dispositivo dedicado à conhecida prova emprestada também há expressa menção à necessidade de respeito ao princípio do contraditório: “O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório” (art. 372).

Ao tratar da coisa julgada material, o artigo 503 dispõe que: “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. O parágrafo primeiro, por sua vez, acrescenta que a questão prejudicial, decidida expressa e incidentalmente no processo, também terá eficácia de coisa julgada material quando reunir os seguintes requisitos: 1) dessa resolução depender o julgamento do mérito; 2) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; e 3) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Mais uma vez o contraditório em sentido substantivo aparece expressamente no texto do Novo Estatuto Processual.

Por fim, a última situação na qual aparece expressamente a menção ao princípio do contraditório no texto do Novo CPC é no artigo 962, §2º, que trata da execução da tutela de urgência concedida por decisão estrangeira. Assim, o referido dispositivo esclarece que isso deverá ser feito no Brasil por meio de carta rogatória e que a aludida tutela de urgência poderá ser executada mesmo se concedida sem a oitiva do réu, desde que isso seja garantido posteriormente, em obediência ao princípio do contraditório.

 *TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).

Condições da ação no Novo CPC


Sem entrar nos detalhamentos doutrinários em torno da extinção ou não da categoria processual das “condições da ação” (principalmente em função da supressão dessa expressão no CPC de 2015 – v. CPC de 1973, art. 267, VI), fato é que o Novo Código é expresso ao declarar que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade” (art. 17).

Além disso, no dispositivo que trata da extinção do processo sem resolução do mérito, uma das hipóteses é “a ausência de legitimidade ou de interesse processual” (art. 485, VI).
Observa-se, portanto, que a possibilidade jurídica do pedido desaparece desse campo, por se tratar nitidamente de questão de mérito, conforme há muito a doutrina já preconizava: “se o juiz, ao examinar a inicial, verifica existir vedação expressa no ordenamento jurídico material ao pedido do autor, deve indeferi-la liminarmente por impossibilidade jurídica, extinguindo o processo. Esse resultado, todavia, implica solução definitiva da crise de direito material. Embora tal conclusão seja possível mediante simples exame da inicial, o julgamento põe fim ao litígio, pois o autor não tem o direito afirmado. Pedido juridicamente impossível equivale substancialmente ao julgamento antecipado com fundamento no art. 330, I, do CPC. A pretensão deduzida pelo autor não encontra amparo no ordenamento jurídico e, por isso, deve ser rejeitada. Tanto faz que essa conclusão seja possível desde logo, porque manifesta a inadmissibilidade, ou dependa de reflexão maior por parte do juiz sobre a questão de direito.” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 270).

Não há dúvidas também que o magistrado, ao analisar a legitimidade e o interesse processual, adentre nos elementos de mérito da demanda. No entanto, nesses casos, diferentemente do que ocorre com a possibilidade jurídica do pedido, a atividade jurisdicional não se esgota nesse momento, tendo em vista que ainda haverá uma crise de direito material a ser resolvida. Pelos mesmos motivos que a conhecida “carência da ação” (CPC de 1973, art. 301, X) também desaparece do Novo Código, sendo substituída, nos dispositivos que tratam das matérias a serem alegadas em preliminar de contestação, por “ausência de legitimidade ou de interesse processual” (Novo CPC, art. 337, XI). 

*TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).

Novo juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais

Segundo os arts. 1.029, caput, e 1.030, parágrafo único, do Novo CPC, os recursos especial e extraordinário serão interpostos, em petições distintas, perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que, ao receber o recurso, intimará a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, findo o qual os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

Nas palavras de Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello, “trata-se de alteração relevante que teve como objetivo evitar um recurso: o que cabe, à luz do CPC/73, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário ou ao recurso especial. Esta supressão torna evidentemente o sistema mais simples e a simplicidade foi um dos principais objetivos almejados pelo legislador.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil, São Paulo: RT, 2015, p. 1.497).

De fato, a intenção do legislador foi simplificar o procedimento e permitir o trânsito direto dos recursos especial e extraordinário aos tribunais superiores. Entretanto, por outro lado, é preciso destacar que a publicação de um novo marco legal processual, por si só, não resolve o problema da prestação célere da justiça ou do abarrotamento de demandas no Poder Judiciário. É preciso que esse árduo trabalho de elaboração de um Novo Código de Processo Civil, que teve a felicidade de ser o primeiro a se concretizar em ambiente democrático, também seja acompanhado de mudanças estruturais (sobretudo no Poder Judiciário) e ideológicas (entre os operadores do direito em geral).

Eis a sempre prudente advertência de José Roberto dos Santos Bedaque: “(…) Os litígios são em número muito superior à capacidade de absorção do Poder Judiciário – o que acaba comprometendo a tão almejada celeridade processual. Embora as estatísticas de que dispomos se limitem a apontar o volume de processos e a quantidade atribuída a cada juiz, ou a relação juiz/população, sem esclarecer a quantidade de teses repetidas, cujos processos muitas vezes são examinados pela assessoria, ainda assim é possível afirmar que a quantidade supera em muito a capacidade de absorção. Apesar de os números nem sempre significarem muita coisa, é notória a insuficiência estrutural do Poder Judiciário brasileiro.” (Efetividade e técnica processual, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 21).

Nesse sentido, caberá indagar se o STJ e o STF irão se aparelhar a tempo de operacionalizar essa mudança, tendo em vista o grande número de recursos especiais e extraordinários que subirão diretamente para juízo de admissibilidade. Nas palavras de Daniel Amorim Assumpção Neves, “Se os tribunais superiores já reclamam do volume de trabalho, a retirada desse filtro no segundo grau piorará exponencialmente a situação. Certamente será uma alegria para os advogados, mas os tribunais superiores terão que se preparar para o aumento substancial de recursos.” (Novo código de processo civil: inovações, alterações e supressões comentadas, São Paulo: Método, 2015, p. 575).

E o Enunciado nº 365 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) ainda acrescenta que: “Aplica-se a regra do art. 1.030, parágrafo único, aos recursos extraordinário e especial pendentes de admissibilidade ao tempo da entrada em vigor do CPC, de modo que o exame da admissibilidade desses recursos competirá ao STF e STJ.”.

Não por acaso, já existe no Senado Federal o Projeto de Lei nº 414, protocolado em 1º de julho de 2015, de autoria do Senador Blairo Maggi (PR-MT), a fim de alterar o Novo CPC, criar o “recurso de admissão” (atual agravo de decisão denegatória de RE ou REsp) e retornar à forma atual de juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários lato sensu.

Na justificativa apresentada pelo referido parlamentar, há o registro de que “(…) a exclusão do filtro prévio realizado pelos tribunais originário no novo Código de Processo Civil irá propiciar, a um só tempo, dois aspectos negativos à prestação jurisdicional:

1.  incremento no número de processos nos tribunais superiores, como visto acima e

2.        dificulta o trabalho dos Ministros responsáveis pelo exame do processo, que terão de realizar pela primeira vez a análise dos requisitos de admissibilidade recursal.”

*TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).

Boa-fé no Novo CPC

O instituto da boa-fé, que aparece expressamente no CPC vigente apenas em seu artigo 14, inciso II, tratando dos deveres dos sujeitos processuais é encontrado no texto do Novo CPC em pelo menos três dispositivos distintos, quais sejam:

1.   artigo 5º – como dever de todo e qualquer sujeito do processo;

2.  artigo 322, §2º – como princípio norteador da interpretação do pedido formulado; e

3. artigo 489, §3º – como princípio norteador da interpretação das decisões judiciais.

Dessa forma, verifica-se que a boa-fé objetiva, seus deveres anexos (deveres de respeito, confiança, lealdade, cooperação, honestidade, razoabilidade etc.) e seus conceitos parcelares (supressiosurrectiotu quoqueexceptio dolivenire contra factum proprium non potest e duty to mitigate the loss), muito caros aos civilistas (cf. TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: Método, 2014), ganham importância central também para a Teoria Geral do Processo.

Sobretudo a partir da publicação do Código Civil de 2002, os tribunais brasileiros passaram a prestigiar a boa-fé no campo do direito material, posicionando-a como tema principal dentro da teoria geral dos contratos. Eis o Enunciado nº 26 da I Jornada de Direito Civil do STJ/CJF: “A cláusula geral contida no art. 422 do Novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como exigência de comportamento leal dos contratantes.”.

No campo do direito processual, também já se encontram decisões recentes do Superior Tribunal de Justiça utilizando o princípio da boa-fé para interpretar a conduta das partes (STJ, AgRg no REsp 1.439.136 e REsp 1.119.361). Nesse sentido, é dever dos sujeitos processuais se comportar conforme a boa-fé, expressando a verdade em suas manifestações, colaborando para com a rápida solução do litígio (Novo CPC, art. 6º) e utilizando sem abuso seus poderes processuais.

A litigância de má-fé permanecerá com as mesmas hipóteses já existentes no vigente artigo 17 (Novo CPC, artigo 80, I a VII). O teto para a multa, entretanto, em vez do atual 1% do valor da causa, irá para 10% do valor corrigido da causa (ou 10 salários mínimos nos casos de valor da causa irrisório ou inestimável), além da possível indenização para a parte prejudicada (Novo CPC, art. 81).

Por fim, cabe ressaltar que o Novo CPC vai além, trazendo o princípio da boa-fé também para o campo hermenêutico, a nortear a interpretação dos pedidos formulados perante o Judiciário e das próprias decisões judiciais.

Isso trará efeitos práticos, sobretudo no âmbito recursal, no qual o tribunal deverá decidir desde logo o mérito quando, por exemplo, interposta a apelação e a causa estiver em condições de imediato julgamento, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir (Novo CPC, art. 1013, §3º, II).

Também para a hipótese de ajuizamento de ação rescisória fundada em violação manifesta de norma jurídica (Novo CPC, art. 966, V), o princípio da boa-fé, como norma jurídica que é, poderá ser invocado como fundamento para a rescisão.  


*TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).

Distribuição dinâmica do ônus da Prova no Novo CPC

Das novidades trazidas pelo Novo CPC no campo das provas cíveis, importantíssima é a consagração da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, agora positivada no artigo 373, §1º do Novo Código.

Segundo essa teoria, o ônus da prova incumbe a quem tem melhores condições de produzi-la, diante das circunstâncias fáticas presentes no caso concreto.

Não se trata, porém, de algo novo no ordenamento jurídico brasileiro.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90) indicou expressamente como direito básico do consumidor a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6º, inciso VIII).

Nesse sentido, a técnica da inversão do ônus da prova, presentes os pressupostos legais, é clara aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. E diante da discussão acerca do momento adequado para essa inversão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o entendimento de que seria na fase de saneamento do processo, a fim de permitir, “à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas” (REsp 802.832/MG, 2ª Seção).

Além das demandas envolvendo Direito do Consumidor, o STJ já tem admitido a aplicação dessa teoria em outros casos concretos, com base numa interpretação sistemática e constitucionalizada da legislação processual em vigor (cf. STJ, REsp 1.286.704/SP; REsp 1.084.371/RJ; REsp 1.189.679/RS; e RMS 27.358/RJ).

O Novo CPC mantém a atual distribuição do ônus probatório entre autor (quanto ao fato constitutivo de seu direito) e réu (quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), abrindo-se, porém, no §1º do artigo 373, a possibilidade de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz no caso concreto.

O dispositivo mencionado tem a seguinte redação: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Assim, o Novo CPC permite expressamente a distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz e ainda abre a possibilidade de a legislação esparsa prever outras hipóteses de aplicação dessa teoria. O dispositivo ressalta também a necessidade de fundamentação específica da decisão judicial que tratar do tema e positiva o entendimento pacificado no STJ de que o momento adequado para a redistribuição do ônus da prova é o saneamento do processo (Novo CPC, art. 357, inciso III).

Além disso, o §2º do aludido artigo 373 do Novo CPC dispõe que a decisão de redistribuição do ônus da prova não pode gerar “situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. Em outras palavras, é dizer que, caso a prova seja “diabólica” para todas as partes da demanda, o juiz deverá decidir com base nas outras provas eventualmente produzidas, nas regras da experiência e nas presunções.

Por fim, cabe mencionar que a possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes continua possível no Novo CPC, com as mesmas exceções atualmente existentes (quando recair sobre direito indisponível da parte ou quando tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito – CPC, art. 333, parágrafo único e Novo CPC, art. 373, §3º), podendo o acordo ser celebrado antes ou durante a demanda (§4º).
*TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).

Intervenção de terceiros no Novo CPC

Comecemos pelas alterações no título do Novo CPC que trata das modalidades de intervenção de terceiros na demanda. Nesse sentido, ressaltamos que a assistência é finalmente (e corretamente) realocada para o referido título, mantendo-se a distinção entre assistência simples e litisconsorcial, com a inovação de se diferenciar as disposições comuns (arts. 119 e 120) das disposições específicas (arts. 121 a 124).

A denunciação da lide (arts. 125 a 129) e o chamamento ao processo (arts. 130 a 132) são mantidos como forma de intervenção de terceiros, com pontuais inovações.

As grandes novidades são o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133 a 137) e o amicus curiae (art. 138) como novas modalidades criadas pelo Novo CPC.

A nomeação à autoria desaparece desse título, mas o seu espírito está presente nos artigos 338 e 339 do Novo Código como hipóteses de correção da ilegitimidade passiva. Nas palavras de Cássio Scarpinella BUENO: “(…) a nova regra substitui, com inegáveis vantagens, a disciplina da ‘nomeação à autoria’ do CPC atual que, incompreensivelmente, depende da concordância do nomeado para justificar a correção do polo passivo do processo, exigência injustificável em se tratando de processo estatal.” (Novo código de processo civil anotado, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 255).

A oposição, por sua vez, é levada para o título que trata dos procedimentos especiais (arts. 682 a 686), sem grandes alterações em relação aos dispositivos ainda vigentes: “Fez-se bem em não mais tratar a oposição como modalidade de intervenção, porque é, em verdade, manifestação do exercício do direito de ação. Mas, por outro lado, não há razão para que a oposição esteja entre os procedimentos especiais, uma vez que inexiste peculiaridade procedimental alguma que a particularize.” (Teresa Arruda Alvim WAMBIER, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO, Primeiros comentários ao novo código de processo civil, São Paulo: RT, 2015, p. 1018). 

Para uma melhor visualização desse novo título, segue um quadro esquemático abaixo:

*TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).

Produção Antecipada de Prova no Novo CPC

A produção antecipada de prova é a primeira prova em espécie tratada pelo Novo Código, seguida da ata notarial, do depoimento pessoal, da confissão, da exibição de documento ou coisa, da prova documental, da prova testemunhal, da prova pericial e da inspeção judicial.

Afastada a sua classificação como cautelar típica, tal como ocorre no CPC vigente (mesmo porque o Novo CPC não traz nenhuma espécie de cautelar nominada - Arts. 301 e 305), a produção antecipada de prova é tratada no capítulo específico das provas, sendo admitida em três hipóteses (Novo CPC, art. 381):

1.   Haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

2.    A prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

3.    O prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Como se pode observar, as hipóteses de cabimento são bastante genéricas.

Além da já conhecida urgência na produção da prova diante de fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil a sua produção (CPC, art. 847, II), o Novo CPC também abarca a possibilidade de a prova antecipadamente produzida viabilizar a autocomposição, na esteira do estímulo às técnicas de solução consensual de conflitos (Novo CPC, art. 3º, §3º), e também o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação (talvez a mais ampla das hipóteses previstas).

A produção antecipada de prova perde, portanto, o seu caráter tradicionalmente cautelar, pensado apenas como solução para os casos em que haja receio de que aquela prova não possa vir a ser produzida num futuro próximo.

Quanto à competência para sua apreciação, o Novo CPC deixa claro que é do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu (art. 381, §2º), ressaltando, ainda, que a produção antecipada da prova não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta (§3º).

Outra novidade interessante é a possibilidade de a produção antecipada de prova assumir caráter não contencioso: “Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica, para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.” (Novo CPC, art. 381, §5º).

Em outras palavras, é dizer que a produção antecipada de prova não precisa necessariamente estar ligada a uma demanda futura, podendo se prender unicamente à intenção de documentação de um fato ou de uma relação jurídica, sem caráter contencioso, o que rompe totalmente com a concepção tradicional e atual do instituto.

Diante de tantas modificações e nuances, será o Poder Judiciário quem delimitará a interpretação das hipóteses genéricas de cabimento e terá que coibir eventuais abusos advindos da produção antecipada de prova sem caráter contencioso, mesmo porque a documentação de fatos e relações jurídicas pode ser mais facilmente materializada por atas notariais e escrituras públicas, por exemplo.

*TEXTO DISPONIBILIZADO PELO IDC (Instituto de Direito Contemporâneo).